LEGISLAÇÃO

sexta-feira, 16 de outubro de 2015

Pacote tributário, um paliativo inútil e nocivo


Pacote tributário, um paliativo inútil e nocivo


Kiyoshi Harada


Antes de elevar tributos e cortar os benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais, tudo ao arrepio das normas legais e constitucionais, o governo deveria cortar de imediato as despesas inúteis e improdutivas.

O fantasma do pacote tributário já se incorporou na rotina da administração pública Federal. Não mais estava assustando a ninguém e a sociedade já vinha digerindo essa linguagem direta e clara, antes camuflada sob a bandeira da “reforma tributária”, um mito que soava como música aos ouvidos da população leiga, em sua maioria, ordeira e trabalhadora alimentada pela frase cuidadosamente cunhada por astutos políticos: O Brasil é o país do futuro. E assim ficavam esperançosamente esperando pelo futuro.

Só que agora a sociedade percebeu que esse futuro jamais chegará com esse governo que fez da mentira uma regra de ouro e plantou a semente da corrupção regada e alimentada ao longo desses últimos 13 anos. A operação Lava Jato desmontou o castelo de mentiras e desnudou a triste realidade de um país quebrado, sem rumo, sem ética e sem comando.

As raízes da corrupção foram aos poucos alcançando as instituições e órgãos públicos e ao cabo de 13 anos a sua árvore matriz cresceu de tal forma que se tornou visível à distância aos olhos da população em geral, não bastassem os efeitos devastadores sobre a economia do país, com imediato reflexo no bolso do contribuinte que não mais consegue manter o ritmo de sua produção, além de ter que pagar tudo mais caro pelo pouco que consome, em virtude do retorno do processo inflacionário que havia sido debelado com imensos sacrifícios.

Em um cenário como esse, em que o bom-senso está a indicar a necessidade de devolução parcial do oxigênio que o governo sugou, pretender, a todo custo, retirar mais oxigênio da combalida sociedade seguindo a orientação de duas autoridades econômicas que não conseguem elaborar nem a programação orçamentária anual segundo as normas de regência da matéria, é o mesmo que tentar debelar o incêndio jogando mais gasolina do que água.

Antes de elevar tributos e cortar os benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais, tudo ao arrepio das normas legais e constitucionais, o governo deveria cortar de imediato as despesas inúteis e improdutivas que resultaram em um Estado paquidérmico que não mais cabe dentro do PIB1. Fala-se, agora, em desviar os recursos do sistema S para o Tesouro, passando por cima da Constituição.

No início de setembro, em entrevista à TV Aberta, no programa Questão de Justiça, fiz referência aos 39 Ministérios e outras tantas Secretarias que só contribuem para emperrar a administração pública. Grande parte desses Ministérios e Secretarias, algumas delas comstatus de Ministério, têm seus fabulosos recursos direcionados mais para as atividades-meios. Eu disse que o Ministério da Pesca, por exemplo, sequer tinha a definição de sua atividade-fim, pelo que era razoável presumir que ele foi criado para fomentar a pesca do lambari, coisa que poderia ter sido deixado a cargo de um dos departamentos ou divisões que proliferam no Ministério da agricultura.

Feitos os cortes das despesas inúteis, senão nocivas, para cobrir com relativa facilidade o rombo de 35,5 bilhões, o governo deveria fazer uma pausa para pensar, para descobrir a causa do tamanho desequilíbrio orçamentário. Difícil sustentar que o governo foi pego de surpresa, que a terra cedeu e abriu um buraco repentinamente, nem é possível alegar fatores externos que provocaram uma conjuntura econômica recessiva. Temos mecanismos de controle e fiscalização na LRF que permitem ao administrador público agir preventivamente, acompanhando de perto o comportamento da receita e da despesa a cada bimestre, para ir fazendo os ajustes necessários ao longo do exercício.

Se isso não foi feito, faltou responsabilidade, faltou vontade política, faltou competência, faltou o mínimo de visão indispensável para gerir as finanças públicas. Por isso, a governante perdeu a credibilidade e a legitimidade para permanecer no comando do País. É bom lembrar que a legitimidade sempre precede a legalidade. Sem ela o País caminha para a ingovernabilidade, como na época do Presidente Collor que acabou sofrendo oimpcheament após a sua tardia renúncia.

Com a perda da legitimidade e consequente deflagração da crise política sem precedentes na história, de dificílima reversão, a governante não sabe mais o que fazer. Suas palavras tornaram-se confusas, contraditórias e incompreensíveis. Só para ilustrar, falou-se em dobrar as metas depois de alcançar as metas que não foram fixadas; tentou justificar o projeto de LOA com déficit de 35,5 bilhões em nome da transparência orçamentária, uma coisa de endoidar qualquer administrador. Agora, no episódio da CPMF, ora é contra porque no passado essa contribuição criada para suprir os recursos do setor da saúde nada contribuiu para melhorar a saúde, por conta dos desvios sistemáticos dos recursos arrecadados; ora é a favor de sua recriação, mas com a alíquota de 0,20% e por 4 anos apenas. Dias após, a CPMF deveria ser recriada para custear em parte a Previdência com 0,20% sendo a diferença de 0,18% dividida entre os Estados e Municípios para ajudar os seus sistemas previdenciários. Cada dia, um discurso diferente.

A astúcia para atrair os governadores e prefeitos não levou em conta o fato de que a divisão do produto da arrecadação da CPMF transformaria essa contribuição social em um imposto de finalidade vinculada, vedado pela Constituição. Se a Previdência Social está precisando da injeção de recursos, pergunta-se, por que o governo está retirando mensalmente 20% da receita previdenciária por meio da famigerada DRU, sucessora do FEF e do FSE? Por que vem patrocinando a cada 4 anos a PEC para tornar permanente algo que o governo Fernando Henrique criou em uma situação emergencial para durar apenas nos exercícios de 1994 e 1995? Vinte e um anos se passaram a partir do episódio que paralisou o Congresso Nacional, impedindo a votação da LOA por causa o processo de impcheament do Presidente Collor, mas, a governanta continua valendo-se de uma situação emergencial que não mais existe.

Sempre afirmei e repito, a DRU é o grande ralo por onde desaparecem os recursos públicos insuscetíveis de controle e fiscalização por ausência de elementos de despesas que a LOA manda fixar. A DRU é sinônimo de verba fora do orçamento, vale dizer, fora de controle para que o Presidente possa gastar à sua discrição e não segundo a lei. É um gravíssimo atentado ao princípio da legalidade das despesas, um corolário do princípio da legalidade tributária. Afinal, são cerca de 233 bilhões que ficam fora dos mecanismos de controle e fiscalização da execução orçamentária nos moldes preconizados pela  Constituição e LRF. É por isso, que as empreiteiras de obras públicas jamais precisam cumprir o prazo contratual e de quebra conseguem, por conta dos atrasos programados, quintuplicar o valor de uma obra contratada. É por isso que o governo consegue enviar vultosos recursos a países onde impera a ditadura, e socorrer generosamente países de economia fragilizada, enquanto o povo brasileiro em sua maioria não tem o mínimo de atendimento público indispensável.

Ao invés de seguir os palpites de dois ministros que não falam a mesma linguagem, salvo quando se sentam lado a lado para anunciar remédios amargos representados pelo aumento da carga tributária além do suportável, deveria estar cuidando de agilizar instrumentos normativos como o PLS 280, relativo à repatriação de bens externados que segundo a exposição de motivos poderia trazer de volta algo em torno de 100 a 150 bilhões, mais do que o suficiente para cobrir a cratera aberta por conta dos desmandos financeiros. Deveria legalizar os cassinos responsáveis pela perda de divisas, além de estarem funcionando clandestinamente no País sem pagamento de tributos, a exemplo dos bingos.

Ficar remediando os efeitos sem combater as causas do déficit orçamentário é o mesmo que querer combater a corrupção sem atacar as causas, como fez a lei 12.846/13, formalmente denominada de lei anticorrupção. Se a lei, por si só, banisse a corrupção, o Brasil não deveria ter nem vestígios de corrupção, tantas são as leis que punem a conduta do corrupto. Aliás, há um ditado que diz que quanto maior a corrupção maior o número de leis. E nós já temos milhões de instrumentos normativos de variadas espécies. Somos o campeão mundial absoluto em termos de produção legislativa que além das Casas Legislativas das três esferas políticas (União, Estados e Municípios) temos a ação permanente do legislador palaciano que não para de disparar as intermináveis medidas provisórias em matérias urgentes ou não, relevantes ou não, pouco importa, na certeza de contar com a costumeira compreensão do Legislativo.

A lei 12.846/13 preserva cuidadosamente a causa da corrupção: o vínculo permanente entre as empreiteiras, invariavelmente formadas por grupos familiares, e os agentes públicos ou o governo. Esse laço de consanguinidade, que conduz à total promiscuidade entre o público e o privado, continua firme como rocha, unindo os donos das empreiteiras e os agentes públicos como se fossem irmãos siameses.

Tanto isso é verdade que essa lei no tocante a crimes contra a administração pública só cuida da corrupção ativa (art. 333 do CP) sem dedicar uma única palavra sobre a concussão (art. 316 do CP), ou sobre o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). Em outras palavras, a lei somente regula o combate à prática da corrupção ativa unilateral em que não há aceitação pelo agente público da vantagem oferecida, hipótese rara, senão inexistente em se tratando de crimes praticados pelos donos das empreiteiras.

E mais, o art. 1º da lei sob análise consagrou o princípio da responsabilidade objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira na contramão do que dispõe expressamente o texto constitucional. A Constituição Federal no capítulo concernente à Administração Pública, Capítulo VII, dispõe no § 6º, do art. 37:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Esse parágrafo 6º, à toda evidência, representa uma exceção à regra geral que não permite a responsabilização civil de pessoa jurídica de direito privado sem culpa subjetiva. Ora, as empreiteiras de obras públicas não são concessionárias, nem permissionários de serviço público, como a Eletropaulo, por exemplo.

É certo que existem vozes autorizadas no campo do direito administrativo distinguindo a teoria do risco integral, não agasalhado pelo nosso ordenamento jurídico, com a teoria do risco administrativo que encontra sua matriz no parágrafo 6º retro transcrito, para justificar a aplicação do art. 1º da lei sob comento. Nesta última hipótese, basta o nexo causal entre a ação do agente e o resultado danoso verificado para a responsabilização do Estado ou da concessionária de serviço público que faz as vezes do Estado. Basta tão só o ato lesivo e injusto imputável à administração pública, sem indagação de culpa ou dolo. Essa teoria se funda na substituição da responsabilidade individual do agente público pela responsabilidade genérica da administração pública. Entretanto, a administração pública não fica proibida de comprovar a culpa total ou parcial da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Na teoria do risco integral, o Estado responde sempre pelo dano verificado, ainda que a vítima tenha agido com culpa ou dolo. Só que essa discussão não tem pertinência no exame da responsabilidade objetiva tratada na lei 12.846/13, conhecida como lei anticorrupção, porque a punição recai sobre pessoa jurídica que não é concessionária, nem permissionária de serviço público, isto é, sobre empresas que não atuam em nome do Estado.

Finalmente, essa lei atabalhoada repete as infrações que estão no Código Penal, na Lei de Improbidade Administrativa e no Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, conferindo-lhes uma redação piorada, como se pode verificar do seu art. 5º que versa sobre a lesão ao patrimônio público nacional ou estrangeiro, definindo as várias infrações mencionadas em seus incisos I a V. Cumpre lembrar de início que a conduta consistente na ilegalidade do ato e lesão ao patrimônio público pode ser reprimida pela ação popular constitucional (art. 5º, LXXIII da CF). Mas, examinemos a impropriedade da definição de tipos previstos nos incisos II e III do art. 5º:

“II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos prevista nesta Lei”;

“III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados”.

À toda evidência, confundiu-se o plano abstrato da definição dos tipos com o plano concreto de aplicação das normas, um erro crasso imperdoável. Já imaginou se o Código Penal para definir o crime de homicídio prescrevesse “comprovadamente matar alguém”? Enquanto não houver a comprovação da prática do crime por alguém devidamente identificado a autoridade policial não poderia abrir inquérito policial para a investigação do crime.

Pergunto, é fruto de incompetência do setor jurídico do Planalto? Creio que não!

Concluindo, assim como não iremos acabar com a corrupção, ou diminuir a níveis toleráveis a exemplo de outros países, não iremos debelar a crise financeira com emprego de paliativos que somente servem para impor encargos à sociedade além do suportável. Aliás, em última análise, a causa desse rombo orçamentário é a corrupção institucionalizada, apesar da existência de inúmeros instrumentos normativos que dão combate às práticas corruptivas.

Por tais razões, o Congresso não pode pactuar com a pretensão do Executivo de mais uma vez jogar nas costas do contribuinte o ônus de consertar o estrago decorrente dos desmandos da administração pública. E na hipótese de o governo lançar mão do aumento de tributos regulatórios – II, IE, IPI e IOF – por Decreto2, deve sustar os respectivos atos por meio de decreto legislativo por manifesta extrapolação dos limites da delegação legislativa, implicando claro desvio de finalidade que caracteriza ato de improbidade administrativa, nos exatos termos do inciso I, do art. 11 da lei 8.429/92.

Enfim, esse pacotão tributário que a sociedade em geral está repudiando por incabível, inadmissível, injusto e pernicioso à saúde financeira dos agentes econômicos, só servirá para o governo continuar agindo de forma irresponsável e à margem da ordem jurídica positivada. Quanto menor a facilidade de arrecadação, maior o desperdício de recursos financeiros públicos. O que é urgente é trocar o curioso por um estadista.
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1 Frase cunhada por Ives Gandra da Silva Martins que se incorporou na linguagem dos que lidam com tributos.

2 A CIDE que o Ministro Levy pretende aumentar por decreto afronta diretamente o princípio da legalidade, pois o que o texto constitucional permite é a diminuição da alíquota por Decreto seguida de restabelecimento da alíquota original, o que é bem diferente de aumento de alíquota.
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*Kiyoshi Harada é sócio fundador do escritório Harada Advogados Associados.

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI227512,71043-Pacote+tributario+um+paliativo+inutil+e+nocivo

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